8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
600 ₽
Вопрос решен

Признание добропорядочным приобретателем

Доброго дня! В июне 2015 года в Москве купил автомобиль (дубликат ПТС), который как выяснилось сейчас оказался в залоге у банка (залог был зарегистрирован в реестре уведомлений о залоге движимого имущества банком только в октябре 2015 года). Сейчас банк требует от меня как одного из ответчиков (остальные двое, естественно, пропали) отдать автомобиль. А моя задача в свою очередь доказать, что я добропорядочный приобретатель, ведь я не знал и не мог знать, что автомобиль в залоге и оригинал ПТС в банке. Дело осложняется тем, что кредит на авто был оформлен в Ульяновске, а я проживаю в Подмосковье.

Заранее признателен за любую помощь.

Показать полностью
, Алексей Уткин, г. Москва
Аскар Турманов
Аскар Турманов
Юрист, г. Москва

Добрый день, Алексей!

Вам необходимо в рамках дела по иску банка об обращении взыскания на залоговый автомобиль заявить встречный иск в признании залога прекращенным, при этом в качестве основания следует указывать следующее

ГК РФ

Статья 352. Прекращение залога
2) если заложенное имущество возмездно приобретено лицом, которое не знало и не должно было знать, что это имущество является предметом залога;

Поскольку уведомление о залоге было зарегистрировано лишь в октябре 2015 года, то на момент приобретения автомобиля сведения о залоге в реестре отсутствовали, что лишает право ссылаться на факт наличия залога.

Статья 339.1. Государственная регистрация и учет залога
Залогодержатель в отношениях с третьими лицами вправе ссылаться на принадлежащее ему право залога только с момента совершения записи об учете залога, за исключением случаев, если третье лицо знало или должно было знать о существовании залога ранее этого. Отсутствие записи об учете не затрагивает отношения залогодателя с залогодержателем.

Указанный реестр залогов существует с 1 июля 2014 года, и как правило все залогодержатели своевременно направили соответствующие уведомления нотариусам.

Тогда как в Вашей ситуации такое уведомление не направлялось до момента совершения покупки, то в результате проверки у Вас не было сомнений относительно того, что авто не в залоге.

4
0
4
0
Алексей Уткин
Алексей Уткин
Клиент, г. Москва

Аскар, признателен! Насколько на Ваш взгляд велики шансы на успех? И насколько осложняет дело тот факт, что автомобиль я приобретал по дубликату ПТС (в просмотренной мной судебной практике этот факт является весьма важным для успеха в суде)?

Вам необходимо в рамках дела по иску банка об обращении взыскания на залоговый автомобиль заявить встречный иск в признании залога прекращенным, при этом в качестве основания следует указывать следующее

Дополнительно провожу пример из судебной практики:

Апелляционное определение Волгоградского областного суда от 09.03.2016 по делу N 33-3787/2016

В силу пункта 4 статьи 339.1 ГК РФ залог иного имущества, не относящегося к недвижимым вещам, помимо указанного в пунктах 1 — 3 настоящей статьи имущества, может быть учтен путем регистрации уведомлений о залоге, поступивших от залогодателя, залогодержателя или в случаях, установленных законодательством о нотариате, от другого лица, в реестре уведомлений о залоге такого имущества (реестр уведомлений о залоге движимого имущества). Реестр уведомлений о залоге движимого имущества ведется в порядке, установленном законодательством о нотариате.
Залогодержатель в отношениях с третьими лицами вправе ссылаться на принадлежащее ему право залога только с момента совершения записи об учете залога, за исключением случаев, если третье лицо знало или должно было знать о существовании залога ранее этого. Отсутствие записи об учете не затрагивает отношения залогодателя с залогодержателем.
Исходя из указанной нормы, а также положений статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, истец должен был представить суду доказательства принятия им предусмотренных законом мер для сохранения залога и наличия у З.С.И. возможности узнать об обременении спорного имущества правом залога.
Однако доказательства направления истцом уведомления о залоге спорного автомобиля и его регистрации в реестре уведомлений о залоге движимого имущества в период, предшествующий заключению сделки от ДД.ММ.ГГГГ, а соответственно возможности у З.С.И. при обращении к нотариусу узнать о наличии такого обременения, в материалах дела отсутствуют.
Согласно реестру уведомлений о залоге движимого имущества, размещенному на соответствующем общедоступном сайте Федеральной нотариальной палаты, залог в отношении спорного автомобиля значится зарегистрированным только с ДД.ММ.ГГГГ, то есть после совершения сделки купли-продажи.
Таким образом, оценивая в совокупности доказательства по делу, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о неправомерности требований истца об обращении взыскания на заложенное транспортное средство марки «HONDA CR-V», идентификационный номер (VIN) N <...>, 2007 года выпуска, с установлением начальной продажной цены заложенного имущества в размере <.......> рублей и правомерности требований З.С.И. о прекращении залога в отношении спорного автомобиля.
Судебная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции, находит его правильным, соответствующим установленным обстоятельствам дела.
1
0
1
0
Олег Феофанов
Олег Феофанов
Юрист, г. Одинцово
рейтинг 9.8
Эксперт

Добрый день.

В Вашем случае поможет следующее:

ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дело№67-КГ15-16
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва 12 января 2016 г.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации в составе
председательствующего Горшкова В.В.,
судей Гетман ЕС. и Асташова СВ.
рассмотрела в судебном заседании гражданское дело по иску открытого
акционерного общества Банк «Открытие» к Горбачевой Л В об
обращении взыскания на заложенное имущество
по кассационной жалобе представителя ПАО «Ханты-Мансийский банк
Открытие» Соколовой Н А на решение Октябрьского
районного суда г. Новосибирска от 20 октября 2014 г. и апелляционное
определение судебной коллегии по гражданским делам Новосибирского
областного суда от 29 января 2015 г.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации
Гетман Е.С., выслушав объяснения представителей ПАО «Ханты-Мансийский
банк Открытие» Кулакова Л.О. и Онопко Т.А., поддержавших доводы
кассационной жалобы, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного
Суда Российской Федерации
установила:
ОАО Банк «Открытие» обратилось в суд с иском к Горбачевой Л.В. об
обращении взыскания на заложенное имущество — транспортное средство
» путем продажи с публичных торгов, взыскании расходов
по уплате государственной пошлины в размере руб., указав, что между
филиалом «Новосибирский» коммерческого банка «Русский Банк Развитие»
(ЗАО), правопреемником которого является истец (далее — Банк), и Губкиным
С.А. 30 августа 2007 г. заключен кредитный договор на приобретение
транспортного средства — автомобиля « », по условиям
2
которого приобретенный автомобиль передан в залог Банку до момента полного
исполнения обязательств по погашению задолженности по кредитному
договору. Свои обязательства заемщик исполнял ненадлежащим образом.
Решением Железнодорожного районного суда г. Новосибирска от
20 февраля 2014 г. иск Банка удовлетворен, однако автомобиль у Губкина С.А.
обнаружен не был. Согласно ответу Межрайонного отдела технического надзора
и регистрации автомототранспортных средств Государственной инспекции
безопасности дорожного движения № 1 ГУ МВД России по Новосибирской
области спорный автомобиль зарегистрированна имя Горбачевой Л.В. Между
тем в силу пункта 8.1 условий кредитного договора Губкин С.А. не имел права
распоряжаться транспортным средством без согласия Банка.
Решением Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 20 октября
2014 г., оставленным без изменения апелляционным определением судебной
коллегии по гражданским делам Новосибирского областного суда от 29 января
2015 г., в удовлетворении иска отказано.
Представителем ПАО «Ханты-Мансийский банк «Открытие»
Соколовой Н.А. подана кассационная жалобы, в которой ставится вопрос о
передаче жалобы с делом для рассмотрения в судебном заседании Судебной
коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации для
отмены обжалуемых судебных постановлений, как незаконных.
Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от
30 ноября 2015 г. Гетман ЕС. кассационная жалоба с делом передана для
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации.
Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной
жалобе, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации находит, что имеются основания для удовлетворения кассационной
жалобы.
Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в
кассационном порядке являются существенные нарушения норм материального
права или норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без
устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав,
свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных
интересов (статья 387 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации).
Такие нарушения норм материального права были допущены судами
первой и апелляционной инстанций.
Судом установлено, что договор купли-продажи автомобиля между
Губкиным С.А. и Горбачевой Л.В. заключен 25 ноября 2010 г., автомобиль
зарегистрирован на имя Горбачевой Л.В. 3 марта 2011 г.
При этом переданные покупателю документы не содержали сведений о
том, что автомобиль находился в залоге у Банка.
3
Разрешая спор по существу и прийдя к выводу о том, что Горбачева Л.В.
являлась добросовестным приобретателем автомобиля, суд первой инстанции
применил к возникшим правоотношениям положения подпункта 2 пункта 1
статьи 352 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции
Федерального закона от 21 декабря 2013 г. № 367-ФЗ «О внесении изменений в
часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации» (далее — Федеральный закон
№ 367-ФЗ), не предусматривающего прекращение залога в случае возмездного
приобретения заложенного имущества лицом, которое не знало и не должно
было знать, что это имущество является предметом залога.
С этим выводом суда первой инстанции согласился и суд апелляционной
инстанции, дополнительно сославшись на пункт 25 постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 февраля 2011 г. № 10
«О некоторых вопросах применения законодательства о залоге» (далее — постановление Пленума ВАС Российской Федерации № 10).
С выводами судов нельзя согласиться по следующим основаниям.
Согласно статье 4 (пункт 1) Гражданского кодекса Российской Федерации
акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к
отношениям, возникшим после введения их в действие. Действие закона
распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в
случаях, когда это прямо предусмотрено законом.
Статьей 1 Федерального закона № 367-ФЗ статья 352 Гражданского
кодекса Российской Федерации изложена в новой редакции,
предусматривающей прекращение залога, если заложенное имущество
возмездно приобретено лицом, которое не знало и не должно было знать, что это
имущество является предметом залога (подпункт 2 пункта 1).
В соответствии со статьей 3 (пункты 1, 3) Федерального закона № 367-ФЗ
положения Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции
указанного федерального закона) применяются к правоотношениям, возникшим
после дня вступления в силу этого федерального закона, то есть с 1 июля 2014 г.
Таким образом, поскольку правоотношения, регулируемые подпунктом 2
пункта 1 статьи 352 Гражданского кодекса Российской Федерации, возникли в
связи с возмездным приобретением Горбачевой Л.В. заложенного имущества по
договору купли-продажи от 25 ноября 2010 г., то есть до вступления в силу
Федерального закона № 367-ФЗ, положения указанной нормы к возникшим
правоотношениям применению не подлежали.
Суды не учли, что ни на момент возникновения спорных правоотношений
(25 ноября 2010 г.), ни на дату принятия постановления Пленума ВАС
Российской Федерации № 10 (17 февраля 2011 г.) действовавшая в тот период
редакция статьи 352 Гражданского кодекса Российской Федерации не содержала
такого основания для прекращения залога, как возмездное приобретение
4
имущества лицом, которое не знало и не должно было знать, что это имущество
является предметом залога.
Согласно действовавшему в то время правовому регулированию в случае
перехода прав на заложенное имущество от залогодателя к другому лицу в
результате возмездного или безвозмездного отчуждения этого имущества (за
исключением случаев, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 352 и статье 357
Гражданского кодекса Российской Федерации) либо в порядке универсального
правопреемства залог сохраняется. Правопреемник залогодателя приобретает
права и несет обязанности залогодателя, за исключением прав и обязанностей,
которые в силу закона или существа отношений между сторонами связаны с
первоначальным залогодателем (статья 353 Гражданского кодекса Российской
Федерации). Эти положения судами первой и апелляционной инстанций не были
приняты во внимание.
Допущенные нарушения норм права являются существенными, они
повлияли на исход дела, и без их устранения невозможны восстановление и
защита нарушенных прав и законных интересов заявителя, в связи с чем
апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам
Новосибирского областного суда от 29 января 2015 г. подлежит отмене с
направлением дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции в
целях соблюдения разумных сроков судопроизводства (статья б1
Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации).
Руководствуясь статьями 387, 388, 390 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации
определила:
апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам
Новосибирского областного суда от 29 января 2015 г. отменить, направить дело
на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

1
0
1
0
что автомобиль я приобретал по дубликату ПТС
Алексей

Тут важно что:

(залог был зарегистрирован в реестре уведомлений о залоге движимого имущества банком только в октябре 2015 года
Алексей

Из приложенной мной статьи:

Автомобиль был продан в кредит в марте 2013 года. Но уже в апреле того года
должник продал машину другому человеку, а сам куда-то исчез. Новый хозяин
продал авто 14 января прошлого года. При этом последний покупатель навел
справки в реестре, там данное авто не значилось. Официальный ответ от
нотариуса и спас покупателя от больших неприятностей: суд второй инстанции
отклонил иск банка.
Любопытно, что банк то ли попытался схитрить, то ли просто проявил
нерасторопность, но 21 января прошлого года (то есть через неделю после
продажи) он внес машину в реестр. Интересно, чем банковские клерки
занимались предыдущие полтора года, когда стало ясно, что должник не платит?
Как бы то ни было, суд логично решил, что банк опоздал.

1
0
1
0
Похожие вопросы
1150 ₽
Вопрос решен
Недвижимость
Что мне конкретно написать ещё в иске?
Подал в районный суд о взыскании с государства компенсации морального вреда о том, что я, мой брат и мать стояли в очереди об улучшении жилищных условий как инвалиды 20 лет, а потом нас сняли с учёта в 2023 г. в связи, что мы улучшили свои жилищные условия. Я и мой брат взяли ипотеку и местная власть посчитали раз мы взяли ипотеку, а значит улучшили свои жилищные условия. Государство нас вообще ничего не обеспечило и специально тянули очень долго. Мы подали в суд, но нам отказали в иске ссылаясь, что у нас есть лишние квадратные метры. Почему тогда раньше они не могли предоставить нам социальное жильё или субсидии, а не выкидывать нас? Нам постоянно говорили, что по мере поступления денежных средств за счёт федерального бюджета, если федеральный бюджет очень мало выделял денег. Каждый год они по 100 человек выделяли деньги, если очередь была огромная. Сегодня получил определение об оставлении иска без движения. Суд указал "Вместе с тем, в иске истцами не указано в чм заключается нарушение их прав, свобод или законных интересов и в просительной части иска их требования, в случае оспаривания бездействия ответчиков, не указаны". В иске я написал, что "С 2003 г. я и мать были поставлены на очередь на улучшение жилищных условий по категории как инвалид с детства 3 группы. Ежегодно мы подавали документы на подтверждение своего статуса в орган социальной защиты. Приказом управления жилищных отношений от 09.06.2023 г. нас сняли с жилищного учёта. За длительное ожидание в очереди целых 20 лет, ответчики постоянно писали, что социальное жильё или субсидии мы получим по мере поступления из федерального бюджета. Однако мы так и не получили обещанное жильё или субсидии по вине бездействия и халатности ответчика, а также ответчики постоянно специально тянули время, чтобы мы вообще не могли получить социальное жильё или субсидии, а также ответчики были обещаны нам, что как очередь дойдёт мы получим социальное жильё или субсидии. По факту ответчики занимаются обманом и заблуждением граждан, а также злоупотребления правами согласно по ст. 10 ГК РФ. Нам пришлось взять ипотеку, так как из-за долгого ожидания мы не могли дальше жить втроём при однокомнатной квартире 17,2 кв. м. Главная проблема здесь в том, что жилищные права в судебной практике РФ относятся к имущественным. Компенсация морального вреда (ст. 151 ГК РФ) полагается за нарушение личных неимущественных прав жизнь, здоровье, достоинство. За эти 20 лет именно из-за отсутствия квартиры я и моя мать перенесли физические и нравственные страдания, выходящие за рамки обычного житейского неудобства. Почему ипотека стала поводом для снятия с очереди? Почему государство не дало жилье раньше? Ответ кроется в бюрократической логике: пока мы стояли в очереди, государство признавало нас нуждающимися. Как только мы взяли ипотеку и приобрели недвижимость, уровень вашей обеспеченности жильем превысил так называемую учетную норму площади на человека. С точки зрения закона ст. 56 Жилищного кодекса РФ, граждане снимаются с учета, если они утратили основания, дающие право на получение жилья. Купив квартиру в ипотеку, пусть и в кредит, мы формально решили свою жилищную проблему самостоятельно. Мы сделали это от отчаяния, так как не могли долго ждать целых 20 лет. Ответчики не исполнили социальные жилищные вопросы, а также были нарушены наши Конституционные и жилищные права. Общий срок исковой давности составляет 3 года ст. 196 ГК РФ. Так как нас сняли с учета 09.06.2023 года, а значит срок давности не пропущен до 09.06.2026 года. Мы подаём иск не о восстановлении в очереди, а именно о признании незаконным бездействия и халатности ответчиками в течение 20 лет. Кроме того, в процессе 20 лет с ответчиком, мы постоянно испытывали нервное напряжение, унижение, тяжёлые финансовые положения, неудобства проживания целых 20 лет, а также в шоковом состоянии о снятии с нас учёта и до сих пор испытываем душевные, нравственные страдания по поводу указанных обстоятельств. Считаем, что действиями ответчика нам причинен огромный и моральный вред, который заключается: - в игнорировании ответчиком законных требований, - в попытке ответчика переложить на истцов свою безответственность, ненадлежащее исполнение обязанностей, неуважение и неисполнение закона, -в унижении наших личностей, чести и достоинства, издевательством, тяжёлыми финансовыми положениями, а также нашими плохими здоровьями и жилищными условиями целых 20 лет, -в вынуждении обратиться в суд Учитывая изложенное, считаю разумным и справедливым взыскать с ответчика моральный вред, который мы оцениваем в размере каждому по …….. руб. 00 коп. В соответствии со ст. 151, 1100, 1101 ГК РФ компенсация морального вреда мы имеем право получить в судебном порядке, что не противоречит по ГК РФ. В силу абзаца первого статьи 151 Гражданского кодекса Российской Федерации если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. Согласно пункту 2 статьи 1099 Гражданского кодекса Российской Федерации моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом. С учетом изложенного о допустимости компенсации морального вреда, причиненного непредоставлением жилого помещения по договору социального найма или субсидии длительным ожиданием очереди 20 лет. Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 27 сентября 2016 г. № 33-КГ16-16 Суд отменил апелляционное определение в части удовлетворения иска о компенсации морального вреда, поскольку моральный вред, причиненный нарушением имущественных прав, подлежит компенсации лишь в случаях, прямо указанных в законе. Согласно ст. 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется путём восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. Компенсация морального вреда, причиненная истцу вследствие нарушения его прав предусмотрена законом, и на истца не может быть возложена обязанность по представлению документальных доказательств причинения ему нравственных и физических страданий. ГК РФ Статья 1069. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами. Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны РФ, казны субъекта РФ или казны муниципального образования. Согласно Постановления КС РФ от 1 июля 2014 г. № 20-П, Верховный Суд указал, что при осуществлении правового регулирования общественных отношений с участием инвалидов государству необходимо учитывать их интересы и потребности как лиц, нуждающихся в повышенной социальной защите и особых условиях, что предполагает создание в том числе специальных правовых механизмов, имеющих целью предоставление инвалидам дополнительных преимуществ". Однако суд посчитал, что этого недостаточно. Что мне конкретно написать ещё в иске?
, вопрос №4857223, Лев, г. Воронеж-45
Семейное право
Брат в судебном заседании отказался от своей доли в доме в мою пользу, а теперь подаёт встречный иск, чтобы дом разделили пополам (в одном заседанииотказался, в следующее принес встречный иск)
Мною подан иск в суд о признании права собственностив порядке наследования. Мама (наследодатель) умерла 15 лет назад. Наследство у нотариуса ни мной, ни моим братом оформлено не было. В доме, который и является наследством, все время после смерти мамы и при ее жизни проживал мой сын (внук наследодателя). Брат в судебном заседании отказался от своей доли в доме в мою пользу, а теперь подаёт встречный иск, чтобы дом разделили пополам (в одном заседанииотказался, в следующее принес встречный иск). Можно ли к этой ситуации применить положения части 3 статьи 1157 ГК РФ и сказать в суде, что отказ от наследства не может быть взят обратно? В течение 15 лет брат почти в доме не появлялся и не нес расходов на его содержание.
, вопрос №4856199, Екатерина, г. Иркутск
Семейное право
Такая ситуация, бывший сожитель погиб на сво, от него есть дочь, но она по закону на нем не записана, в 2025 году
Здравствуйте. Такая ситуация, бывший сожитель погиб на сво, от него есть дочь, но она по закону на нем не записана , в 2025 году подавала на признание отцовства и алименты, дело приостановлено, тк ответчик на сво был. Он женат , его нашли похоронили 11.02.26 , мой вопрос заключается в следующем, как мне правильно и законно поступить в этой ситуации, чтобы мой ребенок получил все привелегии от государства, и ещё у сожителя есть родная сводная сестра , она согласна делать днк, но после сорока дней после похорон , а это будет 22.03.26 . У меня по этому поводу переживания , тк жена всё получит до 22 марта , и дочка моя останется ни с чем . Заранее благодарю.
, вопрос №4855711, Анара, г. Курск
Наследство
Как мне правильно оформить и изложить свою позицию на суд?
Здравствуйте, муж пропавший безвести с 14.07.2025г. часть вышла в суд на признание мужа умершим, я не согласна с данной позицией части, т.к. в личной переписке бывший командир и действующий, сослуживцы указали, что был стрелковый бой, со слов напарника погиб. Далее пишут что конкретно гибели не видели. В заявлении часть указала, что погиб в результате минометного обстрела. Я предполагаю, что данные не соответствуют событиям проиходящим, и не исключаю факт того, что он может быть жив, находится в плену, госпитале в беспамятстве или в бессознательном состоянии. Как мне правильно оформить и изложить свою позицию на суд?
, вопрос №4855422, Екатерина, г. Москва
Недвижимость
Из-за судебного приказа и отмены его мной, как признание долга?
Добрый день, подскажите, пожалуйста, с 2021г. не оплачивались взносы по капитальному ремонту, в 2025 был вынесен судебный приказ о взыскании суммы за весь период, судебный приказ я отменила, указав в нем ст. 196 ГК РФ о сроке давности в 3 года, тем самым не прервался срок давности с 2021 года? ( из-за судебного приказа и отмены его мной, как признание долга?) Могу я рассчитывать на перерасчет задолженности по капремонту, исключая задолженность за пределами срока исковой давности?
, вопрос №4855360, Ирина, г. Москва
Дата обновления страницы 27.07.2016