8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Перефразируй текст ниже не изменяя его основного смысла В

Перефразируй текст ниже, не изменяя его основного смысла .

В рамках заключенного контракта международной купли-продажи от 11 мая 2010 года между российской организацией (покупателем) и украинской организацией (продавцом) была оговорена обязанность последнего предоставить сертификаты происхождения товара. Данные сертификаты, в соответствии с правилами о свободной торговле между Украиной и Россией, позволили бы покупателю избежать уплаты ввозных таможенных пошлин, что было ключевым обстоятельством для осуществления сделки.

Однако продавец не выполнил эту обязанность, и, как следствие, покупатель был вынужден уплатить ввозные таможенные пошлины. Это обстоятельство послужило основанием для иска о взыскании убытков, связанных с уплатой таможенных пошлин, и расходов по арбитражному сбору.

Судебное разбирательство в МКАС было основано на применении Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года. Указанное обстоятельство правильно выбрано в качестве правовой основы, учитывая то, что как Украина, так и Россия являются участниками Конвенции.

Однако, стоит отметить, что ссылка на оба подпункта ст. 1 Конвенции (пункты "а" и "b") в решении может вызвать некоторые споры. Как справедливо указал МКАС, применение ст. 1 п. "а" в данной ситуации является наиболее обоснованным, так как обе стороны являются участниками Конвенции. Пункт "b" имеет место быть в случаях, когда хотя бы одна из сторон находится в государстве, не являющемся участником Конвенции, что в данном случае не имело места.

Важно отметить, что определение уплаченных истцом таможенных пошлин как убытков, подлежащих возмещению, является корректным. Согласно ст. 15 Гражданского кодекса РФ, убытки включают как реальный ущерб, так и упущенную выгоду. Продавец не смог предоставить надлежащие доказательства о невозможности исполнения своих обязательств по предоставлению сертификатов, что является нарушением условий контракта.

Ответчик выдвинул контраргументы касательно отсутствия вины с его стороны и указал на недостаточное сотрудничество со стороны истца при уменьшении убытков. Однако эти доводы не были подтверждены убедительными доказательствами. Указание на отсутствие подписанного соглашения о дополнительной поставке товара также подтверждает, что никакие реальные действия по минимизации убытков с истца не требовались.

Решение МКАС, таким образом, следует считать обоснованным и юридически корректным. Оно основывается на четком применении международного и внутреннего законодательства, а также достаточно глубокого анализа фактических обстоятельств дела.

Показать полностью
, Ирина, г. Нальчик
Алексей Колесников
Алексей Колесников
Юрист, г. Санкт-Петербург

В рамках заключённого контракта международной купли-продажи от 11 мая 2010 года между российской организацией (покупателем) и украинской организацией (продавцом) была оговорена обязанность продавца предоставить сертификаты происхождения товара.

В соответствии с правилами о свободной торговле между Украиной и Россией, наличие таких сертификатов позволило бы покупателю избежать уплаты ввозных таможенных пошлин, что было ключевым аспектом для осуществления сделки. Однако продавец не выполнил эту обязанность, и покупатель был вынужден уплатить ввозные таможенные пошлины.

В связи с этим покупатель обратился в суд с иском о взыскании убытков, связанных с уплатой таможенных пошлин, и расходов по арбитражному сбору. Судебное разбирательство в МКАС было основано на применении Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года.

В решении МКАС было отмечено, что применение подпункта «а» статьи 1 Конвенции является наиболее обоснованным, поскольку обе стороны являются участниками Конвенции. Пункт «b» применяется в случаях, когда хотя бы одна из сторон находится в государстве, не являющемся участником Конвенции, что в данном случае не имело места.

Определение уплаченных истцом таможенных пошлин как убытков, подлежащих возмещению, является корректным. Согласно статье 15 Гражданского кодекса РФ, убытки включают как реальный ущерб, так и упущенную выгоду.

Ответчик выдвинул контраргументы касательно отсутствия вины со своей стороны и указал на недостаточное сотрудничество со стороны истца при уменьшении убытков. Однако эти доводы не были подтверждены убедительными доказательствами.

Решение МКАС следует считать обоснованным и юридически корректным. Оно основывается на чётком применении международного и внутреннего законодательства, а также достаточно глубоком анализе фактических обстоятельств дела.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Защита прав потребителей
Подскажите, есть ли смысл подавать заявление на возмещение и как правильно его составить?
Здравствуйте. Заказали АКПП с другого города. Доставка осуществлялось ТК Энергия следующим образом: со склада отправителя до ТК, с одного города в другой, со склада ТК до автосервиса. Во всех случаях доставляла ТК Энергия, но в первом случае АКПП не была защищена, только в стандартной упаковке, а обрешётку Энергия ставила уже перед транспортировкой в другой город. Соответственно при получении товара обрешётка была целая, никаких повреждений не увидели. При замене АКПП был обнаружен дефект, связалась с продавцом и выяснили, что агрегат мог пострадать при транспортировке в ТК. Продавец ответственность за это не несёт. Что имеем по факту: дефект на товаре, накладная, в которой указана объявленая ценность товара и страхование. Подскажите, есть ли смысл подавать заявление на возмещение и как правильно его составить? Фото и видео целостности от продавца есть и дефект при обнаружении тоже.
, вопрос №4853930, Дарья, г. Хабаровск
1150 ₽
Вопрос решен
Земельное право
Чтоб не было вопросов от земельщиков
Живем в частном доме на участке ИЖС (участок небольшой ,примерно три с половиной сотки). По генплану ППЗ и ПЗУ , ВРИ только для индивидуального жилищного строительства. На этом же участке есть хозпостройка, оборудованная для проживания (но зарегистрирована как нежилой ХОЗБЛОК). Сдаем эту постройку как гостевой домик. Пришло предостережение из администрации о нецелевом использовании участка (из-за рекламы на сайте прсуточной аренды). Слышал ,что законом не запрещено сдавать на ИЖС, если это найм. И что можно оформлять договор на аренду основного дома, а хозблок прописывать как вспомогательное строение. Сдаем в основном в летний сезон и то не постоянно . В остальное время постройка используется для собственных нужд. Оформлен как самозанятый. Как можно законно сдавать в аренду в этом случае?Чтоб не было вопросов от земельщиков.
, вопрос №4853245, Александр, г. Москва
Семейное право
В судебном иске они требуют суд взыскать с меня основной долг, плюс сумму неустойки/пени равную сумме основного долга и судебные расходы
Добрый день ! Ситуация следующая: ВУЗ обратился на меня в суд (суд назначен на 16.02.2026) в связи с тем, что я не производил оплату обучения. Ни на одном занятие заочном я не появлялся, никаких знания не получал. С ВУЗом мне удалось придти к мировому соглашению, где они требуют с меня судебные расходы в виде госпошлины и почтовых расходов, а также сумму основного долга. От остальных требований они отказываются. В судебном иске они требуют суд взыскать с меня основной долг, плюс сумму неустойки/пени равную сумме основного долга и судебные расходы. Мировое соглашение первыми они подписывать отказываются, ссылаясь на свой внутренний регламент. Просят прислать подписанной мной мировое соглашение, чек об оплате. На любые другие условия они отказываются. Только вот это одно условие. Мне кажется, что меня просто разводят и в случае оплаты с моей стороны и подписанного мирового соглашения они его просто не подпишут, не отправят ни мне ни в суд и в суде останется их первое исковое заявление, где они будут просить взыскать с меня оставшуюся сумму, в данном случае неустойку. Что посоветуете делать ? Времени осталось мало, три рабочих дня. Либо писать отзыв, либо довериться и оплачивать
, вопрос №4853224, Данил, г. Москва
Интеллектуальная собственность
Это не будет считаться нарушением?
Добрый день! Вопрос связан с нововведениями с иностранными словами с 1 марта. Мы производим мягкую мебель. И все названия наших моделей на английском языке. В основном это имена или города (вроде Sam или Manhattan). Можно ли использовать имена собственные в русской транскрипции? Или она тоже должны быть в словаре? Второй вопрос. Наши менеджеры привыкли за годы к старым названиям, на сайте по поиску ориентируются по ним. Можно ли оставить старое (англ) название в описании товара, сделав его невидимым (в цвет сайта)? Чтобы при этом поиск его выдавал для удобства. Это не будет считаться нарушением? Ведь потребитель не будет видеть этот текст.
, вопрос №4851802, мария, г. Москва
1150 ₽
Вопрос решен
Наследство
Но суд отказал в признании их умершими (полный текст решения будет готов 16 февраля)
ситуация происходит в ДНР. я подала иск о признании умершими мою двоюродную сестру и ее маму (вдова моего родного дяди). В 2009г моя сестра (со слов ее матери выехала в Германию), далее ее мама говорила, что информации о дочери не имеет. через год тётка так же исчезла - я ее нашла в ФБук и она напомнила, что больна саркомой, поэтому поехала в Запорожскую область (без точного указания какого-либо адреса или населенного пункта)для смены климата на более чистый, через какое-то время она перестала выходить в интернет, аещё через 6месяцев ее аккаунт совсем исчез с платформы. С регучёта в Донецке никто из них не снят до сих пор. Запросы в СФР, военкомат и больницу суд не сделал, хотя я писала об этом ходатайства. Запросы суда в ЕГРН, ФНС - о разыскиваемых нет данных, ЗАГС - информации о регистрации смерти нет. МВД - по базам данных не числятся. Мои свидетели- говорили в суде, что мои родственники выехали, однако это слово они повторяли за мной, по факту просто перестали видеть разыскиваемых и подтвердили, что с 2010года в квартире никто не жил(это же в рапорте указал участковый по запросу суда проводивший опрос соседей и указал, что в двери очень много коммунальных квитанций). Во время прений в суде прокурор сказала, что ст45 гласит "вместе жительства нет сведений", а раз мои родственники выехали, то и место регистрации нельзя считать местом жительства - они его сменили. Я ответила, что сведений о том, что они после отъезда куда-либо добрались и постоянно там проживали нет. Но суд отказал в признании их умершими (полный текст решения будет готов 16 февраля). Хочу подать апелляцию - как правильно ее составить, чтобы их всё же признали умершими и обязательно в рамках этого моего иска обоих, чтобы день смерти у сестры и тётки стоял у обеих один и тот же, для применения мной потом ст.ст 1146ч1, 1144ч2 при оформлении наследства. Вопрос стоит именно в доказывании места их жительства по адресу регистрации и проживания по нему с 1994года по 2009 и 2010 год - до дня исчезновения каждой из них. И думаю, что ещё в том, что они граждане Украины были на момент 2010года, а место их регистрации и наследственное имущество находится на территории ДНР теперь находящейся в составе РФ.
, вопрос №4851738, Юлия, г. Москва
Дата обновления страницы 06.03.2025